一、商标权知识产权和著作权的异同法律依据有哪些?
商标权和著作权的区别包括权利取得方面、权利标的物、权利独占性权、利主体等各方面都有差别,比如商标权需要向行政主管部门申请,但著作权是自动产生的,两者的相同点在于都属于知识产权,都具有独占性,地域性和时间性的法律特征。
二、商标权和著作权的创造性规定是什么?法律依据是什么?
对商标权和著作权来说,需要满足创造性的特点,需要是独立创造完成的,商标权和著作权都属于知识产权,但是有本质上的区别,这两种权利的取得方式是不一样的,权利的保护对象不同。
三、共有商标权的法律依据
专业分析1、共有商标权可由共有商标权人共同使用,也可以由其各自使用,但各自使用时不得妨碍其他权利人对该共有商标的使用。共有商标权人还可以通过签定商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标,并从中获得收益。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品的质量,被许可人在使用该商标时,必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。商标使用许可合同应当报商标行政主管机关备案。
2、共有商标权人享有对其共有商标权的处分权,包括转让和放弃其共有商标权的处分。
3、共有商标权人转让其共有商标权的,应当取得其他共有人的一致同意,不同意者应当接受该转让,否则视为同意。在同等条件下,其他共有商标权人有优先受让权。
4、共有商标权人未经其他商标权人同意擅自转让商标权的全部或者部分,或者妨碍了其他商标权人行使其优先受让权的,其转让无效。但受让人善意时除外。
5、共有商标权人放弃其共有商标权的,应当以书面形式申明,并报商标局登记公告。共有商标权人的放弃自公告之日起生效,在公告之前可以撤回其放弃。
6、部分共有商标权人放弃其商标权的,其放弃部分由其他共有商标权人共同享有。共有商标权人都放弃共有商标权的,该商标权消灭。
【温馨提示】在文章的最后,听律网网提醒,并不是每种情况都是客观一致的,一个同类型的答案能够解决我们遇到的85%法律风险。但真正的解决方案需要具体问题具体分析,在复杂的情况下,建议尽快咨询专业律师,获得针对性解答!
听律网引用法规
[1]《中华人民共和国商标法》 第5条
四、商标权与专利权的异同点
商标权于专利权的相同点1、都属于狭义知识产权的范畴,即都属于传统意义上的知识产权。
2、性质相同,即都具有权利本体的私权性和权利客体的非物质性的性质。
3、都具有知识产权的独占性特征。
不同点
1、保护的目的不同
专利权保护的发明创造,是技术上的解决办法或者外观设计上的艺术创作和独特创意。保护的目的,在于的鼓励发明创造,有利于发明创造的推广应用,促进科学技术进步和创新。
而商标权保护的商标,是具有区别商品或者服务来源的显著特征的标志。保护的目的,为了促进生产者保证商品质量和维护商标信誉,以保障消费者的利益,促进社会主义商品经济的发展和公平竞争。
2、保护的对象和范围不同
专利权的对象是获得专利的发明,实用新型或外观设计。其中发明是指前人没有的、先进的、经过实践证明可以应用的一种重大的科学技术新成就;实用新型是指对物品的形状、结构或组合所作的革新设计,又称小发明;外观设计是指对产品的形状、图样、色彩或其结合作出的富有创新美感而适于工业上应用的新设计。对专利权的保护范围分别以发明,实用新型的权利要求的为准和以表示在图片或照片上的外观设计专利产品为准。
商标权的对象是以文字、图形或者其组合构成的注册商标。对商标权的保护范围以核准注册的商标和核定使用的商品为限。
【法律依据】
《商标法》第五十一条,
违反本法第六条规定的,由地方工商行政管理部门责令限期申请注册,违法经营额五万元以上的,可以处违法经营额百分之二十以下的罚款,没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的,可以处一万元以下的罚款。
听律网引用法规
[1]《商标法》 第五十一条
[2]《商标法》 第六条
五、商标权是知识产权吗?
【问题解析】
商标权属于知识产权,《中华人民共和国民法典》一百二十三条可知,我国的民事主体依法享有知识产权,知识产权是权利人依法对作品、商标、商业秘密、发明、实用新型等客体享有的专有权利。
【法律依据】
《民法典》一百二十三条
民事主体依法享有知识产权。
知识产权是权利人依法就下列客体享有的专有的权利
(一)作品;
(二)发明、实用新型、外观设计;
(三)商标;
(四)地理标志;
(五)商业秘密;
(八)法律规定的其他客体。
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六、知识产权分四版块商标、专利、版权和商标。
知识产权分为三个大的板块商标、专利、版权。商标主要就是、商标异议、维权打假。专利分为外观助理、实用新型专利、发明专利。版权的话主要是著作权和美术作品登记的比较多。至于如何进行知识产权保护,那要看一个企业是否重视,有没有制定知识产权战略。
七、商标、专利、著作权、非专利技术注册的明文法规和流程
著作权不需要注册。著作权法实施条例第6条著作权自作品创作完成之日起产生。 牵涉专业法律事项,建议委托律师处置,具体可来电详谈或直接到我律师事务所当面询问。
八、商标侵权诉讼的原告应该是谁?如果原告不符合商标法的规定,该如何处理?
商标法《商标法》、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定,商标侵权诉讼的原告应当是注册商标的所有权人或者利害关系人。因此,原告的主体应当符合上述规定,如果原告不符合上述规定,被告可以提出原告诉讼主体不适格的抗辩。二、诉讼时效抗辩策略侵犯注册商标专用权的诉讼时效为二年,自商标注册人或者利害权利人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。商标注册人或者利害关系人超过二年起诉的,如果侵权行为在起诉时仍在持续,在该注册商标专用权有效期限内,人民法院应当判决被告停止侵权行为,侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。如果发现超过诉讼时效,可以此为由提出抗辩。三、不相同也不近似策略
九、商标侵权行为的确定标准是什么?
您好,关于这个问题,我的解答如下, 商标侵权的侵权行为确定标准是如何的一般地,构成侵权行为必须具备四个要件:一是有违法行为存在;二是有损害事实发生;三是违法行为与损害事实之间有因果关系;四是行为人主观上必须有过错。商标侵权行为是一种特殊的民事侵权行为。因此,认定商标侵权行为无疑要考虑上述四个基本要件。同时,还应充分注意到商标侵权行为自身的特殊性。具体如何认定商标侵权行为?下面详细介绍(一)有违法行为存在行为的违法性是指行为人实施的行为违反了《商标法》的规定,即发生了行为人未经商标注册人的许可,擅自在相同商品或类似商品上使用了与他人注册商标相同或近似的商标,或妨碍商标注册人行使商标专用权的行为。商标违法行为的存在是侵权行为构成的前提条件。(二)有损害事实发生损害事实在商标侵权行为中是一个具有特殊性的条件。至于损害事实,可以是物质损害,也可以是非物质损害。物质损害是造成商标注册人在经济利益上的减少、消灭。非物质损害是因侵犯商标专用权而致使权利人的商品信誉、企业形象被损毁、贬低。非物质的损害是无形的,并且当时是无法计算的,但终归导致权利人财产利益的减损。在实践中,对物质损害的认定应由被侵权人举证,而对于非物质损害的认定,举证却是非常难的,因此无需被侵权人举证。只要有违法行为的存在,便认定为有非物质损害,被侵权人即可要求停止侵害。(三)违法行为与损害事实之间有因果关系损害事实不同,形成的因果关系也不同。侵犯商标专用权的违法行为造成了损害事实的客观存在,则违反行为与损害事实形成因果关系。例如某种假牌的酒,质量很差,消费者饮用后,会误认为某种名牌酒的质量下降了。这就是侵权行为与损害后果之间有因果关系。如果损害事实的发生是因为其他原因所致,则不构成商标侵权行为的构成要件。(四)行为人的主观过错确认适用“无过错责任”原则。也就是说无论侵权人主观上故意或过失,都应承担法律责任。十、商标使用许可合同(一)是涉外的,为什么需要查看?
网上可查或联系律师拟定。
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商标的取得必须经过规定程序才能取得,这样其他公司不能侵犯该公司已登记的商标。商标受法律的保护,注册者有专用权。
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依据我国商标法的规定,注册的商标是受法律保护的,而注册商标的保护是有期限的,注册商标的保护期快要到的,商标权人可以在到期前十二个月内申请续展,那么注册商标续展注册的有效期限?下面由听律网网小编为读者进行相关知识的解答。
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